Типовые образцы договоров, документов и других деловых бумаг, своды законов и кодексов, сборник нормативов и стандартов, каталог бизнес-планов и идей, рейтинг банков россии. Понятие и стороны в обязательстве

Обязательство - гражданское правоотношение, в силу которого одна сто-рона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) оп ределенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), либо воздержаться от него, а кредитор в свою очередь вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Сторонами ОБЯЗАТЕЛЬСТВА могут быть государство, юридические лица и граждане. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА возникают, как правило, из договоров, односторонних сделок, административных актов, вследствие причинения вреда, в связи с неосновательным приобретением или сбережением имущества и т.д. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА мо гут быть односторонними, когда одна сторона имеет только права, а другая- только обязанности, и двусторонними, когда каждая сторона имеет и права, и обязанности. Обычно предмет исполнения строго определен в ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. Исключения составляют альтернативные и факультативные ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА. В альтернативном ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ несколько предметов исполнения,из которых сторона (как правило, должник) может выбрать один. В фа культативном ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ только один предмет, однако должник вправе заменить его другим. Если погибнет один из предметов альтернативного ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, оно сохраняет силу в отношении остальных предметов. При гибели предмета факультативного ОБЯЗАТЕЛЬСТВА оно прекращается. Помимо простых ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, в которых участвует один кредитор и один должник, бывают сложные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, когда в качестве должника и кредитора, а иногда того и другого выступают несколько лиц. В этих случаях порядок исполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА его участниками определяется в зависимости от предмета ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и условий соглашения сторон. Если каждый из участников ОБЯЗАТЕЛЬСТВА обязан исполнить его или соответственно вправетребовать его исполнения в определенной (равной или неравной) доле, такое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО называется долевым. Если кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в от дельности, притом как полностью, так и частично, или любой из кредитороввправе предъявить должнику требование о полном объеме (что означает освобождение от ответственности перед остальными кредиторами), такое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО называется солидарным. Если ОБЯЗАТЕЛЬСТВО не исполняется доб ровольно, к обязанному лицу могут быть применены меры государственногопринуждения в форме санкций путем обращения кредитора в суд или арбит раж. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО прекращается его исполнением; путем зачета встречных требований; по соглашению сторон; в связи с невозможностью исполнения обязательства, за которую должник не отвечает; в связи с ликвидациейюридического лица (должника или кредитора), если исполнение ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в этом случае законодательство не возлагает на другое юридичес кое лицо, и в ряде других случаев.
  1. Обязательством называют одну из разновидностей гражданского правоотношения, содержание которого раскрывается в п. 1 ст. 307 ГК РФ. Указанная правовая норма гласит: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». Таким образом, содержание обязательства составляют право кредитора (требование) и обязанность должника (долг).

В обязательственные правоотношения могут вступать любые субъекты гражданского права. Как и любое правоотношение, оно является двусторонним. Из приведенного выше определения усматривается, что сторонами обязательственного правоотношения выступают:

— кредитор — сторона, управомоченная требовать совершения определенных действий;

— должник — сторона, обязанная совершить эти действия.

Вместе с тем число участников обязательственного правоотношения как на стороне кредитора, так и на стороне должника может составлять определенное множество лиц (ст. 308 ГК РФ). Все участники обязательства наделяются правами или обязанностями. Обязательство не создает обязанностей для лица, не участвующего в нем в качестве стороны (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, в силу обязательства у третьего лица могут возникнуть права (например, договор в пользу третьего лица).

Основанием возникновения обязательства, как следует из нормы п. 2 ст. 307 ГК РФ, могут служить договор, односторонняя сделка, причинение вреда и иные юридические факты, предусмотренные законом (акты государственных органов, неосновательное обогащение, другие события и действия как правомерного, так и неправомерного характера (ст. 8 ГК РФ)). Объектом обязательства является определенное материальное благо, в отношении которого стороны вступают во взаимодействие.

Значительное разнообразие обязательственных правоотношений ставит задачу их систематизации. Так, в зависимости от роли, выполняемой любыми гражданскими правоотношениями в механизме правового регулирования, их принято делить на регулятивные и охранительные. В этой связи первые будут охватывать обязательства, которые возникают на основе правомерных действий (прежде всего договоров) и закрепляют нормальные (правомерные) связи участников гражданского оборота (например, купля-продажа, подряд, оказание услуг и др.). Второй вид правоотношений возникает в результате неправомерных действий (как правило, правонарушений) и призван обеспечить защиту прав и интересов субъектов (например, обязательства из причинения вреда или из неосновательного обогащения). В рамках охранительных обязательств реализуются также меры ответственности участников договора.

Совокупность правовых норм, регулирующих обязательственные правоотношения, имеет свою специфику и составляет самый большой по объему комплекс, образующий соответствующую подотрасль гражданского права — обязательственное право. Его нормы опосредуют динамику имущественных правоотношений, т.е. процесс непосредственного перемещения материальных благ от одного лица к другому. В отличие от правоотношений, регулируемых нормами вещного права, обязательственные правоотношения связывают конкретных лиц, круг которых строго определен. Такие правоотношения получили название относительных.

Все нормы обязательственного права делятся на две части — общую и особенную. Общую часть составляют положения, распространяющие свое действие на все виды обязательств; особенную — нормы, регулирующие отдельные виды обязательств.

  1. Исполнение обязательства как один из этапов развития взаимоотношений его сторон выражается в совершении должником определенных действий. Законом установлены правила осуществления действий должника, которые в общем виде сформулированы в ст. 309 ГК РФ в виде принципа надлежащего исполнения обязательства. Названная норма гласит: «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Надлежаще исполненным будет обязательство, исполненное в определенном месте, в определенное время, определенному лицу, определенным способом.

Место исполнения обязательства считается надлежащим, если оно предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. В противном случае вступают в действие правила ст. 316 ГК РФ, устанавливающие в качестве надлежащего исполнения место жительства должника, а если должником является юридическое лицо — место нахождения последнего. Специальные нормы в отсутствие иного определяют в качестве надлежащего исполнения:

— по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — место нахождения имущества;

— по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, — место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

— по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество — место изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

— по денежному обязательству — место жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо — место его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника — новое место жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения.

Аналогичный подход законодателя усматривается и в отношении регулирования срока исполнения обязательства. Если он не предусмотрен либо нет возможности определить его иным образом, то обязательство должно быть исполнено в разумный срок (категория является оценочной), а при невыполнении этого правила — в семидневный срок со дня предъявления требования об исполнении (п. 2 ст. 314 ГК РФ). В силу ст. 315 ГК РФ возможно досрочное исполнение обязательства, однако в предпринимательской сфере это правило действует, если имеется прямое предписание правового акта либо возможность досрочного исполнения вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Способом исполнения обязательства называют порядок совершения действий, направленных на удовлетворение требований кредитора. Так, ст. 311 ГК РФ указывает в качестве общего правила недопустимость исполнения обязательства по частям. Надлежащим, таким образом, будет считаться исполнение, произведенное в полном объеме в виде однократного акта. На способ исполнения обязательства указывают также правила о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ), об исполнении альтернативного обязательства (ст. 320 ГК РФ), о встречном исполнении обязательства (ст. 328 ГК РФ), об исполнении обязательства внесением долга в депозит (ст. 327 ГК РФ) и др.

Исполнение обязательства должно быть произведено надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ). Должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором (управомоченным им лицом), поскольку он несет риск последствий ненадлежащего исполнения. В то же время кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из условий и существа обязательства (п. 1 ст. 313 ГК РФ).

Множественность лиц в обязательстве порождает необходимость закрепления особых правил в отношении таких обязательств. Различают обязательства долевые и солидарные. Критерием такой классификации служит объем обязательств должника или объем требований кредитора. Долевая множественность возникает, когда кредитор или должник соответственно обладает правами или несет обязанность в пределах определенной доли. Равенство долей презюмируется (ст. 321 ГК РФ). Реализуются права и обязанности участников правоотношения независимо друг от друга.

Солидарная множественность возникает лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 322 ГК РФ). К таким исключениям относится прежде всего сфера предпринимательства. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности в полном объеме либо в части долга. Не получив полного удовлетворения от одного из солидарных должников, кредитор имеет право требовать недополученное от остальных. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого (ст. 323 — 325 ГК РФ).

При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнить обязательство любому из них по своему усмотрению. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях. Норма носит диспозитивный характер (ст. 326 ГК РФ).

Большое значение имеет также принцип реального исполнения обязательства. Его суть заключается в обязанности должника совершить именно те действия, которые предусмотрены обязательством (так называемое исполнение обязательства в натуре). Замена их денежной компенсацией не допускается. Реальное исполнение не освобождает должника от обязанности уплаты контрагенту неустойки и возмещения убытков. По смыслу действующего законодательства этот принцип применим только в случае ненадлежащего исполнения обязательства. В случае неисполнения обязательства возмещение убытков и уплата неустойки освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК РФ).

  1. Обеспечением исполнения обязательства называют применение к должнику, не исполнившему или ненадлежаще исполнившему обязательство, особых мер имущественного характера. Исполнение может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 — 381 ГК РФ). Такие меры должны стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательства и предотвращать имущественные потери кредитора (либо уменьшать их размер).

По общему правилу обеспечение устанавливается по соглашению между сторонами основного обязательства либо между кредитором и третьим лицом. Такое соглашение принято называть дополнительным (акцессорным) обязательством по соотношению с основным, обеспечиваемым обязательством. Сущность такой конструкции выражается в том, что дополнительное обязательство не может возникнуть и существовать в отрыве от основного, оно прекращается, если прекращено действие последнего. Недействительность основного обязательства по общему правилу влечет недействительность обеспечивающего его дополнительного обязательства. В то же время недействительность акцессорного соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности последнего.

3.1. Самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства является неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Различают несколько видов неустойки. С учетом оснований возникновения неустойка делится на законную и договорную. Размер законной неустойки не может быть уменьшен соглашением сторон.

В зависимости от способа начисления различают неустойку в виде:

— штрафа — как правило, взыскивается однократно и в твердой сумме;

— пени — исчисляется в процентном отношении к сумме обязательства, не исполненного в срок за определенный период времени (месяц, день, час), в течение которого длится просрочка.

По соотношению с убытками неустойка бывает:

— зачетной — убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой;

— штрафной — убытки возмещаются сверх неустойки;

— исключительной — убытки не возмещаются, взыскивается только неустойка;

— альтернативной — по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка.

Выполняя обеспечительную функцию, неустойка одновременно может выступать мерой гражданско-правовой ответственности. Особенность применения такой меры заключается в том, что при взыскании неустойки не требуется доказывать факт причинения убытков и соответственно устанавливать причинную связь между неправомерным поведением должника и убытками кредитора.

Неустойка может быть уменьшена судом, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). Такое право у суда возникает только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. Снижение неустойки допускается и в случаях, когда она определена законом. Несоразмерность считается явной, если возможный размер убытков кредитора значительно ниже начисленной неустойки. Не могут служить основанием для снижения неустойки доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, неисполнении обязательств контрагентами, наличии задолженности перед другими кредиторами и т.п.

3.2. Залог представляет собой гражданское правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). Залоговые отношения регулируются ст. 334 — 358.18 ГК РФ, а также Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Залог возникает в силу договора или на основании юридических фактов, указанных в законе (например, в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ с момента передачи покупателю и до момента оплаты товар, проданный в кредит, считается находящимся в залоге у продавца). Залогодателем может выступать как сам должник, так и третье лицо, залогодержателем — только кредитор.

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи, ценные бумаги, имущественные права (требования), оборот которых не ограничен и не запрещен. Нельзя, например, заложить имущество, на которое не допускается обращение взыскания; вещи, изъятые из оборота; требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью). Законом может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.

Различают залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Как правило, предмет залога не передается залогодержателю. Во владении залогодателя всегда остаются недвижимые вещи. Оставленным у залогодателя считается также имущество, переданное им на время во владение или пользование третьему лицу. Если движимые вещи переданы залогодержателю, то такой вид залога именуют закладом. Закладом считается также нахождение имущества у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

Права залогодержателя в отношениях с залогодателем по общему правилу возникают с момента заключения договора залога (ст. 339 ГК РФ). Такой договор должен содержать сведения о предмете залога, его существе, размере и сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Стоимость предмета залога, как правило, устанавливается соглашением сторон. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению суда, или условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Договор залога заключается в простой письменной форме, если законом или договором не установлена нотариальная форма. В частности, нотариальному удостоверению подлежит договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации в случаях, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации, а также если предметом залога являются права участника (учредителя) общества с ограниченной ответственностью. Залог движимого имущества может быть учтен в реестре уведомлений о залоге движимого имущества путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или иного лица (в случаях, установленных законодательством о нотариате). Операторами реестра залогов являются нотариусы.

Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться оставленным у него предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Он может без согласия залогодержателя передавать заложенное имущество во временное владение или пользование другим лицам, что не освобождает его от исполнения обязанностей по договору залога. Вместе с тем отчуждать предмет залога залогодатель вправе только с согласия залогодержателя.

Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

В случае обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество вещные права, права, возникающие из договора аренды, иные права, возникающие из сделок по предоставлению имущества во владение или пользование, которые предоставлены залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество. Если требование залогодержателя удовлетворяется во внесудебном порядке, такие права будут прекращены с момента возникновения права собственности на заложенное имущество у его приобретателя (при условии, что приобретатель не согласится с сохранением указанных прав).

Для обеспечения исполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности закон предусматривает возможность заключения договора управления залогом (п. 1 ст. 356 ГК РФ). По этому договору все права и обязанности залогодержателя передаются управляющему залогом. Последний берет на себя обязательство от своего имени заключить договор залога с залогодателем и осуществлять свою деятельность на наиболее выгодных для кредитора условиях. В качестве управляющего может выступать только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Договор, как правило, носит возмездный характер.

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он несет ответственность. Такие требования удовлетворяются из стоимости заложенного имущества, как правило, на основании решения суда. Реализация (продажа) заложенного недвижимого имущества в случае обращения на него взыскания производится путем продажи с публичных торгов. Имущество продается лицу, назвавшему наивысшую цену. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право (при отсутствии иного указания в законе или договоре) получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

Обращение взыскания не допускается, если совершенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Специальные правила предусмотрены для залога товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ), залога вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ), залога обязательственных прав (ст. 358.1 — 358.8 ГК РФ), залога прав по договору банковского счета — безналичных денежных средств (ст. 358.9 — 358.14 ГК РФ), залога корпоративных прав — акций, принадлежащих акционеру, и долей в уставном капитале участника общества с ограниченной ответственностью (ст. 358.15 — 358.17 ГК РФ).

3.3. Удержанием считается правоотношение, в силу которого кредитор, в чьем обладании находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению связанных с ней издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (ст. 359, 360 ГК РФ). Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь даже после того, как права на нее приобретены третьим лицом.

В отношениях между предпринимателями удержанием вещи могут обеспечиваться также обязательства, не связанные с оплатой данной вещи или возмещением издержек на нее. По своей сути удержание может рассматриваться как особый способ защиты прав (самозащиты).

Право удерживать вещь возникает у кредитора при названных выше условиях независимо от того, предусматривалась ли эта обеспечительная мера соглашением сторон. Оно основано на законе. Вместе с тем соглашением сторон могут быть установлены иные правила, в том числе исключающие возможность применения удержания.

Удержание имеет ряд черт, общих с залогом. И в том, и в другом случае кредитор наделяется правом требовать удовлетворения за счет определенного имущества. Эти требования удовлетворяются из стоимости имущества в объеме и порядке, предусмотренных правилами о залоге. Вместе с тем при удержании никогда не оговаривается заранее состав удерживаемого имущества и в отличие от залога удерживаемая вещь всегда находится у кредитора.

3.4. Поручительство — это односторонний договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 — 367 ГК РФ). Должник не является участником такого договора, хотя, как правило, организует его заключение. Договор поручительства может быть заключен для обеспечения как существующего обязательства, так и обязательства, которое возникнет в будущем. Он заключается в письменной форме.

Обеспечительный характер такого договора проявляется в том, что кредитор в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства должником может потребовать исполнения от поручителя. Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. По своему объему ответственность поручителя и должника одинакова (она включает уплату процентов, возмещение убытков и т.д.). Однако это обстоятельство не означает, что обязательство должно быть выполнено им в натуре, поручитель лишь обязан возместить кредитору все убытки в денежной форме.

После исполнения поручителем обязательства кредитор обязан вручить ему документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. Тем самым к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству (в объеме удовлетворенных им требований). Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных понесенных в этой связи убытков.

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.

3.5. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Отношения по использованию банковской гарантии регулируются ст. 368 — 379 ГК РФ.

Банковская гарантия имеет ряд особенностей. Основанием ее возникновения выступает сложный юридический состав: договор, содержанием которого является соглашение между принципалом и гарантом, и односторонняя сделка в виде письменного обязательства гаранта перед бенефициаром.

Банковская гарантия обладает относительной самостоятельностью. Она возникает в связи с существованием основного обязательства, реализуется в результате неисполнения этого обязательства, однако в отличие от остальных способов обеспечения обязательства сохраняет силу и после прекращения основного обязательства или признания его недействительным. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом (п. 2 ст. 376 ГК РФ).

Гарант, таким образом, несет ответственность перед бенефициаром независимо от ответственности принципала. В частности, в отличие от поручительства в банковской гарантии не учитываются возражения основного должника к кредитору. Объем ответственности гаранта ограничен не размером требований должника, а суммой, на которую выдана гарантия.

Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

3.6. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон (задаткодателем) в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне (задаткополучателю) в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). Основанием возникновения такого обязательства является договор, заключаемый в письменной форме.

Задаток выполняет три функции:

— платежную (поскольку он идет на погашение платежей по основному обязательству);

— удостоверительную, или доказательственную (передачей задатка подтверждается существование основного обязательства);

— обеспечительную (передаваемая кредитору сумма засчитывается в счет исполнения основного обязательства).

Законодатель устанавливает особые последствия прекращения или неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Если обязательство прекращается до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения, задаток должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, по общему правилу сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка.

Сказанное позволяет указать на определенные различия задатка и аванса. Аванс никогда не выполняет обеспечительной функции. Если обязательство не исполнено или не возникло, а аванс передан, то он всегда подлежит возврату. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся по договору платежей, задатком, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

  1. Нормы гл. 25 ГК РФ регулируют общие правила об ответственности за нарушение обязательств . Сущность этого правового института заключается в обязанности должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, и (или) претерпеть иные лишения.

Ответственность за нарушение обязательства характеризуется наличием общих черт, свойственных гражданско-правовой ответственности. Она носит имущественный характер, а большинство санкций выполняют компенсационную функцию. Основанием наступления ответственности за нарушение обязательств выступает совокупность условий (юридический состав): факт правонарушения; причинение вреда; причинная связь между первым и вторым; вина правонарушителя. В рамках института ответственности действует принцип полного возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ). Вместе с тем специфика природы обязательств обусловливает наличие ряда особенностей ответственности за их нарушение.

Прежде всего это проявляется в подходе законодателя к определению понятия вины . Абзац второй п. 1 ст. 401 ГК РФ гласит: «Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства». Таким образом, виновным может быть признано только лицо, не принявшее соответствующих мер. С учетом действия в гражданском праве презумпции вины ее отсутствие, т.е. наличие обстоятельств, указывающих на попытки предотвратить наступление вреда, доказывает лицо, нарушившее обязательство (п. 2 ст. 401 и п. 2 ст. 1064 ГК РФ).

Закон допускает возможность привлечения к ответственности независимо от вины. По общему правилу лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство в сфере предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств). К таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у должника необходимых денежных средств; иные действия и события. Аналогичное правило установлено в отношении граждан и юридических лиц, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии и т.п.). Субъекты, осуществляющие такого рода деятельность, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что его возникновение явилось следствием непреодолимой силы или умысла потерпевшего (п. 1 ст. 1079 ГК РФ).

Ответственность без вины установлена в ряде правовых норм, в частности:

— в отношении третьих лиц (ст. 313, 403 ГК РФ). Третье лицо (например, субподрядчик) не связано с кредитором правоотношением, поэтому последний может предъявить свое требование лишь к должнику. Это правило действует, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо;

— в отношении должника, отвечающего за действия своих работников (ст. 402 ГК РФ). Действия работников, состоящих с должником в трудовых правоотношениях или работающих у него по гражданско-правовому договору (например, работников подрядной организации), считаются действиями самого должника. Поэтому ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена не в отношении работников, а в отношении организации-должника;

— в случае субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ). К субсидиарному должнику кредитор может обратиться только в случае отказа в удовлетворении его требований основным должником или удовлетворения этих требований не в полном объеме, а также при отсутствии иной возможности взыскать неисполненное по обязательству.

Во всех случаях, когда закон допускает ответственность одного лица за действия другого, наступает возможность применения регресса — права обратного требования. Так, соответствующее публично-правовое образование, возместив вред, причиненный должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право регресса к этому лицу, если вина последнего установлена приговором суда, вступившим в законную силу (ст. 1081 ГК РФ).

Установленные законом правила об ответственности за нарушение обязательства в исключительных случаях допускают возможность ее наступления независимо от наличия вреда (например, требования об уплате неустойки (ст. 330 ГК РФ)). В этом случае нет необходимости доказывать и наличие причинной связи между нарушением и имущественными потерями кредитора. Для применения мер ответственности необходимо доказать только два основания ее наступления — противоправность поведения и вину нарушителя права.

В отношении отдельных видов обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, может быть установлена ограниченная ответственность (п. 1 ст. 400 ГК РФ). Например, участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (п. 1 ст. 87 ГК РФ); участники — вкладчики товарищества на вере (коммандитисты) несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Таким образом, допускается ограничение действия принципа полного возмещения убытков. В рамках отдельных видов договорных обязательств распространение получила такая форма ограничения ответственности, при которой возмещению подлежит лишь часть убытков, представляющих собой положительный ущерб, но не упущенная выгода (например, ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза (ст. 796 ГК РФ); ответственность хранителя по договору безвозмездного хранения (ст. 902 ГК РФ) и др.).

В ряде случаев закон допускает возможность уменьшения размера ответственности должника. В силу п. 1 ст. 404 ГК РФ такая возможность может быть реализована в судебном порядке, если нарушение обязательства произошло по вине обеих сторон (смешанная вина). Размер ответственности может быть уменьшен, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков либо не принял разумных мер к их уменьшению. Также по заявлению должника суд может снизить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства (абзац первый ст. 333 ГК РФ). В рамках внедоговорных обязательств размер ответственности также подлежит уменьшению в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда (ст. 1083 ГК РФ). Кроме того, суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

ГК РФ содержит норму, предоставляющую кредитору возможность исполнить обязательство за счет должника, если последний не выполнил возложенные на него обязанности по изготовлению и передаче вещи, выполнению определенной работы или оказанию услуги в разумный срок (ст. 397 ГК РФ). В такой ситуации кредитор вправе поручить исполнение третьим лицам за разумную цену либо исполнить обязательство своими силами, а затем потребовать возмещения понесенных им необходимых расходов и других убытков.

С учетом характера допущенного нарушения особые правила установлены в отношении последствий неисполнения обязательства: по передаче индивидуально-определенной вещи (ст. 398 ГК РФ), при просрочке кредитора или должника (ст. 405, 406 ГК РФ), за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). В первом случае кредитор вправе требовать отобрания этой вещи у должника и ее передачи на предусмотренных обязательством условиях или возмещения убытков.

Должник, просрочивший исполнение, возмещает кредитору убытки, а также отвечает за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если в период просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Должник не считается просрочившим, если обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение убытков. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Просрочкой является также отказ кредитора вернуть долговой документ или расписку должнику в случае принятия исполнения.

За пользование чужими денежными средствами могут быть начислены проценты на сумму этих средств. Такая ситуация возможна в случае неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица. Размер процентов определяется существующей в месте жительства (месте нахождения) кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Проценты за пользование чужими средствами взимаются, как правило, по день уплаты суммы этих средств кредитору. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

  1. Прекращением обязательства считается утрата правовой связи между его сторонами. В результате должник перестает быть обязанным, а кредитор теряет соответствующее право требования. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ (ст. 407 — 419), а также другими законами, иными правовыми актами или договором. В первом случае такие основания называют общими, поскольку они применимы ко всем видам обязательств. Отдельные правовые акты или договор могут содержать специальные основания, прекращающие обязательство. Последние имеют место лишь во взаимоотношениях конкретных сторон либо обладают определенной спецификой (например, выезд нанимателя из жилого помещения в связи с переменой места жительства).

По своему характеру основания прекращения обязательства (юридические факты) могут быть событиями или действиями. К первому виду относятся такие способы прекращения обязательств, как совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, наступление отменительного условия или срока (объективные основания); ко второму — надлежащее исполнение, отступное, зачет, новация, прощение долга (субъективные основания).

Самым распространенным способом прекращения обязательства является его исполнение. Прекращает обязательство не всякое исполнение, а лишь надлежащее, в результате которого реализуется цель, ради которой стороны вступили в правоотношение. Исполнение может иметь различные формы: передача вещи, выполнение работ, оказание услуг и т.п. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения — указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

Отступное — это предоставление взамен исполнения какого-либо имущества, уплаты денег, выполнения работы и т.п. Отступное может быть предоставлено только на основании соглашения сторон, содержание которого определяет предмет, размер, сроки и порядок такого предоставления. Закон не устанавливает требований об эквивалентности размера отступного первоначальному требованию и оставляет открытым вопрос о его предмете.

Зачет заменяет взаимное исполнение. Такой способ используется для прекращения обязательств одновременно двух лиц, каждое из которых выступает в роли и должника, и кредитора. Для применения зачета достаточно заявления одной стороны, что не лишает вторую сторону права оспаривать условия и саму возможность применения контрагентом такого способа прекращения обязательства. Зачет допустим при наличии следующих условий: требования являются встречными и однородными, срок исполнения требований наступил (либо не указан или определен моментом востребования). Не допускается зачет требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о взыскании алиментов; о пожизненном содержании; в иных случаях, предусмотренных законом или договором, а также если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек.

Совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия) в обязательственном правоотношении делает его бессмысленным, поэтому обязательство прекращается. Такая ситуация может сложиться при наследовании, реорганизации юридического лица в форме слияния и др.

Новацией называется соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.

Закон предусматривает возможность прекращения обязательства прощением долга, т.е. освобождением должника от лежащих на нем обязанностей. Такой способ прекращения обязательств может быть применен кредитором, если это не нарушает прав других лиц в отношении его имущества.

Основанием прекращения обязательства может служить невозможность его исполнения, вызванная обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Если невозможность исполнения должником обязательства обусловлена виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству. Невозможность исполнения обязательства полностью или в части может быть вызвана изданием акта государственного органа. В этом случае обязательство прекращается также полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения. В случае признания акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, недействительным обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора.

Смерть гражданина, являющегося кредитором или должником, может стать основанием прекращения обязательства, если исполнение неразрывно связано с личностью такого должника или кредитора. Ликвидация юридического лица (должника или кредитора) прекращает все обязательства, в которых оно участвовало. В исключительных случаях (например, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью) законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица может быть возложено на другое лицо.

Контрольная Работа

По Гражданскому праву

Тема: «Обязательства: понятия и виды»

1. Понятие и виды обязательств …………………………………………….2

2. Субъекты обязательств…………………………………………………….7

3. Исполнение обязательств………………………………………………….9

4. Решение задач……………………………………………………………..11

5. Список использованной литературы………………………………….…13

1.Понятия и виды обязательств

Современное обязательство - самый распространенный вид гражданских

правоотношений, без которого невозможно представить себе ни полноценных

хозяйственных отношений на уровне отдельных физических и юридических лиц,

ни нормального функционирования экономики целого государства.

Обязательством называется гражданское правоотношение, в силу которого

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности

(ст.307 ГК РФ).

Обязательства представляют собой наиболее распространенный вид

гражданских правоотношений. Они отличаются от других гражданских

правоотношений следующими специфическими чертами:

1) сторонами обязательства являются строго определенные лица: должник

(сторона, обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от

совершения действия) и кредитор (сторона, управомоченная требовать

совершения определенного действия или воздержаться от действия).

Обязательство является относительным гражданским правоотношением и

составляет качественно иную правовую связь участников нежели та, которая

имеется в абсолютных правоотношениях, например в правоотношениях

собственности.

Причем обязательственное правоотношение представляет собой единство

обязанности и правомочия. Однако, в большинстве случаев обязательство –

не простое по структуре (одно право и одна обязанность), а сложное

правоотношение, включающее совокупность прав и обязанностей его

участников. Большинство обязательств в соответствии с природой

гражданского права представляют собой имущественные отношения, но бывают

и неимущественные обязательства.

3) Объектами обязательства могут быть определенные действия по передаче

имущества, уплате денег, выполнению работы и т.п. (или воздержание от

совершения действий, которое играет второстепенную роль).

4) Обязательства в основном опосредуют процессы перемещения имущества

(купля-продажа, перевозка и др.), выполнения работ (подряд, строительный

подряд и др.) т.е. являются правовой формой экономического оборота.

5) Осуществление субъективного обязательственного права кредитором, по

общему правилу, возможно только в случае совершения должником действий,

составляющих его обязанность.

6) Осуществление обязательств обеспечивается мерами государственного

принуждения в форме санкций, т.е. предусмотренных законом неблагоприятных

для лица правовых последствий, наступающих в случае совершения им

правонарушения.

разнообразными: возмездное или безвозмездное отчуждение (приобретение)

имущества в собственность, оперативное управление или хозяйственное

ведение, возмездное или безвозмездное предоставление имущества в

пользование, возмездное выполнение работ и оказание услуг, охрану

собственности, иных имущественных прав и связанных с ними личных

неимущественных прав.

Различные виды обязательств отграничиваются друг от друга прежде

Учитываются также специфические черты объектов, характеристики субъектов,

оснований возникновения обязательств, взаимосвязи обязательств друг с

другом. С учетом этого в гражданском праве различаются следующие виды

обязательств:

1) Односторонние и взаимные;

2) Обязательства, в которых должники выполняют точно определенные

действия и обязательства альтернативные;

3) Обязательства, обладающие строго личным характером, и обязательства, в

которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение и

прекращение правоотношения;

4) Обязательства договорные, внедоговорные и обязательства из

односторонних волевых актов;

5) Главные и дополнительные обязательства.

В том случае, когда одной стороне обязательства принадлежит только

право (права), а другой – только обязанность (обязанности), обязательства

являются односторонними. Если же каждая сторона имеет права и обязанности,

то обязательство будет взаимным.

Как правило, в обязательстве кредитор имеет право требовать от

должника совершения одного строго определенного действия (или нескольких

действий). Но встречаются обязательства, содержанием которых является право

требования и соответствующая ему обязанность совершения одного из

нескольких действий на выбор, причем совершение одного из них составляет

исполнение обязательства. Такие обязательства называют альтернативными.

С учетом различия в основании возникновения обязательств их можно

подразделить на договорные, внедоговорные и обязательства из односторонних

волевых актов. Договорными называют обязательства, возникающие из

договоров, внедоговорные обязательства возникают не по соглашению сторон, а

в результате причинения вреда личности гражданина либо имуществу любого

субъекта гражданского права.

Некоторые обязательства тесно взаимосвязаны и с учетом их значения

друг для друга подразделяются на главные (основные) и дополнительные

(акцессорные). Первые могут существовать самостоятельно без дополнительного

обязательства. Вторые – только при наличии главного (основного)

обязательства в неразрывной связи с ним.

Гражданское право изучает гражданско-правовое оформление

процесса перехода имущественных благ от одних лиц к другим, регламентацию

процесса товарообмена, перемещения, перехода имущества или товара от одних

владельцев к другим. Отношения товарного обмена отличаются большим

многообразием. Речь может идти как о полном отчуждении вещей или другого

имущества (передаче их в собственность или в иное вещное право), так и о

передаче их во временное или постоянное пользование; о производстве работ

или об оказании услуг, результаты которых становятся предметом

товарообмена, и даже о возмещении имущественного вреда, поскольку и он сам,

и способы его компенсации имеют товарно-денежную форму. Многочисленные и

разнообразные товарно-денежные связи получают правовое признание и

закрепление прежде всего в нормах обязательственного права. Оно

представляет собой важнейшую составную часть гражданского права,

регулирующую отношения по передаче от одних лиц к другим материальных и

иных благ, имеющих форму товара. Все это привело к тому, что нормы

обязательственного права и в чисто количественном отношении занимают

преобладающее место в гражданском законодательстве, в том числе в его

основополагающих кодифицированных актах. Обязательственное право -

наибольшая по объему подотрасль гражданского права.

Основаниями возникновения обязательств являются определенные

юридические факты или их сочетания (юридические составы), с наступлением

которых нормы права связывают установление обязательственного

правоотношения.

Основания возникновения обязательств разнообразны: сделки,

административные акты, причинение вреда другому лицу, неосновательное

обогащение, иные действия граждан и юридических лиц, события.

Среди оснований возникновения обязательств ведущая роль

принадлежит двусторонним и многосторонним сделкам, т.е. договорам. Договор

является лучшей правовой формой, позволяющей сторонам точно зафиксировать

свои имущественные интересы и в дальнейшем требовать их осуществления.

Некоторые обязательства возникают из односторонних сделок. В

этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления

либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя

субъективную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в

обязательственном правоотношении соответствующим субъективным правом. Это

имеет место в случае объявления публичного конкурса, т.е. публичного

обещания вознаграждения за лучшее выполнение какой-либо работы.

Среди оснований возникновения обязательств выделяются

административные акты, представляющие собой индивидуальные акты

государственных органов и органов местного самоуправления, которые

предусмотрены законом в качестве оснований возникновения гражданских прав и

обязанностей.

Значительно чаще в качестве основания обязательства выступает

сложный юридический состав, включающий административный акт и заключенный

на его основе договор. Для возникновения и существования обязательств в

таких случаях требуется наличие обоих юридических фактов – и

административного акта, и договора.

Юридическим фактом, порождающим обязательство, является причинение

вреда гражданину или юридическому лицу. Согласно ст.1064 ГК между тем, кто

неправомерным действием (бездействием) причинил вред личности и имуществу

гражданина, а также вред юридическому лицу, и потерпевшим возникает

обязательственное правоотношение, в силу которого причинитель вреда обязан

возместить потерпевшему вред в полном объеме. Поскольку в этих случаях

основанием возникновения обязательств являются неправомерные действия

(деликты), эти обязательства получили наименования деликтных.

Приобретение или сбережение имущества за счет другого лица,

называемое неосновательным обогащением, влечет за собой возникновение

обязательства. В силу ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных

законом, иным правовым актом или сделкой оснований приобрело или сберегло

имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему приобретенное

или сбереженное имущество.

Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, т.е.

такими юридическими фактами, которые не зависят от воли людей. Чаще всего

событие ведет не к возникновению обязательства, а лишь порождает в рамках

данного обязательства определенные права и обязанности сторон.

Обязательственное право представляет собой совокупность правовых

норм, регулирующих имущественные отношения, складывающиеся в связи с

передачей имущества, оказанием услуг, выполнением работ и др.

Характерными особенностями современного обязательственного права

являются юридическое равенство сторон-товаровладельцев, в значительной

степени самостоятельно определяющих характер и содержание своих

взаимосвязей через свои соглашения, отражающие прежде всего интересы самих

участников. Естественно, наиболее базовые права и обязанности участников

товарооборота регламентируются законодательством, но и в нем часто

преобладают диспозитивные нормы. Основы гражданского законодательства

России, прямо устанавливают, что, если это не противоречит закону или

договору либо поскольку требование не связано с личностью кредитора,

уступка требования кредитором другому лицу всегда возможна. При этом

первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором за

недействительность переданного ему требования, но не отвечает за

неисполнение этого требования должником (кроме случаев, когда

первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед

новым кредитором). По вполне понятным причинам не допускается лишь уступка

требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а

перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия

кредитора.

Кроме того, согласно гражданскому законодательству России, исполнение

обязательства, возникшего из договора, может быть возложено в целом или в

части на третье лицо, если это предусмотрено законодательством или

договором, а равно если третье лицо связано с одной из сторон

соответствующим договором. И вообще, если из законодательства, договора или

существа обязательства не вытекает обязанность должника исполнить

обязательство лично, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за

должника третьим лицом. При этом ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства несет сторона по договору, из

которого оно возникло, если законодательством не предусмотрено, что

ответственность несет непосредственный исполнитель.

Для понимания природы обязательств необходимо четко обрисовать

разницу между правами обязательственными и другими имущественными

правоотношениями - собственности, иными вещными или исключительными

правами, что в двух словах сделать довольно просто. В тех случаях, когда

лицо имеет такое право на вещь, которое предоставляет его носителю

возможность непосредственно воздействовать на нее (когда предметом права

является вещь), право называется вещным. В тех случаях, когда у субъекта

нет непосредственного права на вещь, а только есть право требовать от

другого лица предоставления вещи, такое право называется обязательственным.

Таким образом, различие проводится по объекту права: если объектом права

является вещь, то перед нами право вещное; если объектом права служит

действие другого лица, так, что субъект права может лишь требовать

совершения условленного действия (или воздержания от него),- это право

обязательственное.

Противопоставление передачи права собственности или установления

сервитута принятию лицом на себя обязательства передать вещи в

собственность или исполнить иное действие имеет тот смысл, что

обязательство, даже если оно состоит в обязанности одного лица предоставить

другому в собственность известную вещь, не создает непосредственно для

другого лица права собственности не данную вещь. Только в результате

исполнения такого обязательства и при наличии других необходимых условий

лицо, получившее вещь, станет ее собственником. Непосредственно же из

обязательства возникает только право требования передачи вещи. Поэтому

лицо, купившее вещь еще не становится ее собственником даже при условии

уплаты покупной цены. Это лицо имеет лишь право требовать передачи вещи, а

собственником оно станет только после фактической передачи вещи и при

условии, что передавший вещь имел на нее право собственности.

Обязательственное же право состоит в праве лица требовать от одного

или нескольких, но точно определенных лиц совершения известного действия.

Поэтому нарушителями обязательственного права могут быть одно или несколько

определенных лиц, и только против них субъект права может предъявить личный

иск - в этом смысле защита обязательственного права имеет относительный

характер.

В современном гражданском праве обязательственное

правоотношение с самого начала рассчитано на прекращение путем исполнения.

Этим оно отличается от права собственности, устанавливаемого на

неопределенное, длительное время. В тех случаях, когда должник добровольно

не исполняет лежащей на нем обязанности, кредитору дается средство

принудительного осуществления своего права требования.

2. Субъекты обязательства

Во всяком обязательстве есть две стороны: кредитор и должник.

Обязательства могут быть односторонними, когда одна сторона имеет только

права, а другая - только обязанности (например, заем), и двусторонними, или

взаимными, когда каждая из сторон имеет и права, и обязанности (например,

купля-продажа).

Как известно, помимо простых двусторонних обязательств, в которых

участвуют один кредитор и один должник, бывают сложные, в которых каждая из

сторон может быть представлена одним или несколькими лицами, причем их

отношения между собой и с другой стороной могут быть различными. В этих

случаях порядок исполнения обязательства его участниками определяется в

зависимости от предмета обязательства и условий соглашения сторон. Мы

рассмотрим три различных способа организации отношений между сторонами

обязательства.

Случай первый - несколько кредиторов или должников в обязательстве

имеют в нем долевое право или долевую обязанность. Если каждый из

участников обязательства обязан исполнить его или соответственно вправе

требовать его исполнения в определенной, равной или неравной, доле, такое

обязательство называется долевым. Во всех тех случаях, когда содержание

обязательства допускает деление без нарушения хозяйственной сущности

обязательства, при условии, что ни законом, ни соглашением сторон не

установлено право каждого из кредиторов в полном размере или полная

ответственность каждого из нескольких должников, имеет место долевое право

или долевая обязанность.

Возможен второй случай, когда по тем или иным соображениям несколько

лиц желают выступить в качестве сокредиторов, однако, так, чтобы каждый из

них имел все права самостоятельного кредитора (мог получать платеж,

требовать исполнения всего обязательства, но, уплатив одному кредитору,

должник освобождался бы в отношении всех вообще кредиторов.

Равным образом, возможно подобное желание и со стороны нескольких

должников: чтобы кредитор имел право требовать от любого из них исполнения

всего обязательства, но уплата одним из должников прекращала обязательство

в отношении всех должников, платеж одному кредитору погашал требование всех

кредиторов, предъявление иска одним лишало иска других.

В результате такого договора является обязательство с несколькими

соучастниками, но с одним предметом: если будет уплачено одному кредитору

или одним должником, все обязательство погашается; равным образом погашает,

или консумирует, все обязательство и иск, предъявленный одним кредитором

или против одного из должников.

Солидарная обязанность или солидарное требование возникают,

если это предусмотрено договором или установлено законодательными актами, в

частности при неделимости предмета обязательства. Если в обязательстве

участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из

кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан

исполнить обязательство в равной доле с другими, поскольку из

законодательства или договора не вытекает иное. При солидарной обязанности

должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников

совместно, так и от любого из них в отдельности. В соответствии с

требованиями российского гражданского законодательства при солидарности

требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику

требование в полном объеме. Исполнение обязательства полностью одному из

солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным

кредиторам, в то время как исполнение одним из должников солидарной

обязанности полностью освобождает остальных от исполнения кредитору. Кроме

того, Основы гражданского законодательства Российской Федерации

устанавливают право кредитора, не получившего полного удовлетворения от

одного из солидарных должников, требовать недополученное от остальных

солидарных должников.

Необходимо отметить, что возможна ситуация, при которой несколько

кредиторов или должников могут занять в обязательстве не равное положение,

а быть: один - главным, а другой - добавочным (например, поручитель

Необходимо также сказать несколько слов о предмете обязательства.

Обычно предмет исполнения строго определен в обязательстве. Исключение

составляют альтернативные и факультативные обязательства. В альтернативном

обязательстве несколько предметов исполнения, из которых стороны, как

правило, должник, могут выбрать один.

В факультативном обязательстве только один предмет, однако должник

вправе заменить его другим. Если погибнет один из предметов альтернативного

обязательства, оно сохраняет силу в отношении остальных предметов. При

гибели предмета факультативного обязательства оно прекращается.

3. Исполнение обязательств

Обязательство означает в первую очередь юридическую

связанность должника обязанностью совершить или, наоборот, воздержаться от

совершения какого-то определенного действия в пользу кредитора. Это однако,

не является самоцелью: главную роль играет исполнение, к которому относится

все обязательство. Обязательственное правоотношение с самого начала

рассчитано на прекращение путем исполнения, чем оно и отличается от

правоотношения по принадлежности материальных благ на праве собственности

или другом вещном праве. Любые гражданские законодательства с древнейших

времен устанавливали, устанавливают и неизменно будут устанавливать самое

базовое правило, без которого невозможно себе представить никакой

нормальной хозяйственной деятельности: обязательства должны исполняться

надлежащим образом и в установленный срок. За исключением случаев,

предусмотренных договором или законодательством, односторонний отказ от

исполнения обязательства или одностороннее изменение условий договора ни в

коем случае не допускаются.

Исполнение, произведенное надлежащим образом, всегда прекращает

обязательство. К определению исполнения обязательства при самом заключении

соглашения предъявляются, конечно, определенные требования: договоры,

ничтожны.

Кроме исполнения, обязательство прекращается: по соглашению сторон;

путем зачета встречных однородных требований, срок которых наступил либо не

указан или определен моментом востребования (кроме вреда, причиненного

жизни или здоровью гражданина); в связи с невозможностью исполнения

обязательства, за которую должник не отвечает; в связи с ликвидацией

юридического лица (должника или кредитора), если исполнение обязательства в

этом случае законодательство не возлагает на другое юридическое лицо, и в

ряде других случаев.

Исполнению обязательств способствуют специальные меры,

называемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в

возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к

исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц, как это

происходит, например, при поручительстве.

Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются

специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение

основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению.

Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами

возложенных на них обязательств, определяются законодательством или

устанавливаются соглашением сторон.

Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят

зависимый от основного обязательства характер и при недействительности

основного обязательства или прекращении его действия прекращают свое

существование. Однако законодательством предусмотрены и такие способы

обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например банковская

гарантия.

Все способы обеспечения носят обязательственно-правовой характер

и имеют своей целью содействие исполнению обязательства, оказавшегося

основанием их установления. Но средства достижения цели надлежащего

исполнения основного обязательства различны. В некоторых ситуациях желание

избежать ответственности (уплаты штрафных санкций) стимулирует должника к

надлежащему исполнению основного обязательства, в других опасность лишиться

имущества (залог, удержание), даже если это не сопровождается какими-то

дополнительными обременениями, побуждает должника к тому же. В зависимости

от того, что составляет содержание способа обеспечения исполнения основного

обязательства – только ли достижение с его помощью исполнения основного

обязательства или также возложение на должника дополнительного обременения,

Способы обеспечения либо относятся к мерам ответственности, либо таковыми

не признаются.

4. Решение задач:

Задача 1: Максим Ягодин, 16 лет, после окончания

технического училища зарабатывает 700 рублей в месяц. Свой заработок он не

отдает родителям, а полностью тратит на покупку видео и аудио кассет,

сигарет, сладостей, в то время как у него нет зимней одежды и обуви.

На упреки отца Максим отвечает, что своим заработком может

распоряжаться, как он находит нужным, а необходимое содержание ему должны

предоставлять родители.

Не в силах воздействовать на сына, отец обратился в администрацию

предприятия, на котором работает Максим, с просьбой выдавать ему заработную

плату сына. Как разрешить спор?

В соответствии со ст.26 п.2 п.п.1 Гражданского кодекса РФ ч.1 от

30.11.1994 г. № 51-ФЗ, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей,

усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией или

другими доходами, в то же время ст.60 п.1 Семейного кодекса РФ от

12.12.1995 г. № 223-ФЗ устанавливает право ребенка на получение содержания

от родителей и других членов семьи.

Задача 2: Швабрин, проживавший в Москве, был в Санкт-

Петербурге в командировке и познакомился с Метяевым, у которого был дорогой

концертный аккордеон. В разговоре выяснилось, что Метяев собирается его

продать. Швабрин просил Метяева написать ему, если окончательно решит

продать инструмент, и просил никому, кроме него, аккордеон не продавать.

Метяев согласился.

помня о том, что Метяев обещал никому, кроме него, аккордеон не продавать,

решил на письмо не отвечать, а во время отпуска съездить в Санкт-Петербург,

еще раз посмотреть аккордеон и купить его.

Метяеву, но оказалось, что аккордеон уже продан. Швабрин потребовал от

Метяева возместить ему расходы по поездке в Санкт-Петербург и обратно и

расходы на питание в течение трех дней.

Как разрешить спор?

Согласно ст.435 Гражданского кодекса РФ письмо, присланное

Швабрину Метяевым является офертой. Т.к. срок для акцепта в письме не был

указан, то акцепт должен был поступить в течение нормально необходимого

для этого времени (ст.441 ГК РФ), но Швабрин не ответил Метяеву на оферту,

а молчание не является акцептом (ст.438 п.2 ГК РФ), следовательно, договор

считается незаключенным, требования Швабрина будут отклонены.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс РФ ч.I от 30.11.1994 №51 –ФЗ

2. Гражданский кодекс РФ ч.II от 26.01.1996 № 14 –ФЗ

3. «Гражданское право» под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева изд. «Юристъ»

4. «Гражданское право» под ред. А.П.Соргуева, Ю.К.Толстого

изд. «Проспект» М.2001 г.

  • Раздел I Введение в гражданское право
  • Понятие гражданского права
    • Понятие, предмет и методы гражданского права
    • Принципы гражданского права
    • Источники гражданского права. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
    • Система гражданского права
    • Гражданское право как наука и учебная дисциплина
  • Раздел II гражданское правоотношение
  • Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
    • Понятие и признаки гражданского правоотношения
    • Содержание гражданских правоотношений
    • Виды гражданских правоотношений
  • Субъекты гражданских правоотношений
    • Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
      • Гражданская правоспособность и правосубъекность
      • Гражданская дееспособность. Субъективное право и юридическая обязанность
      • Опека и попечительство. Патронаж
      • Имя и место жительства гражданина
      • Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим
      • Акты гражданского состояния
    • Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
      • Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридического лица
      • Банкротство (несостоятельность) юридического лица
      • Виды юридических лиц
      • Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права
  • Объекты гражданских прав
    • Понятие объекта гражданских прав. Классификация вещей
    • Деньги и ценные бумаги
  • Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
    • Понятие юридических фактов
    • Виды и классификация юридических фактов
    • Понятие, виды и форма сделок
    • Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок
  • Осуществление и защита гражданских прав
    • Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
    • Защита гражданских прав
  • Представительство
    • Понятие и виды представительства
    • Доверенность. Виды доверенностей
  • Сроки в гражданском праве. Исковая давность
    • Понятие и виды сроков
    • Течение сроков исковой давности
  • Раздел III Право собственности и другие вещные права
  • Вещное право и право собственности
    • Понятие вещного права
    • Общие положения о праве собственности. Формы собственности и формы права собственности
    • Содержание права собственности
    • Приобретение и прекращение права собственности
    • Особенности содержания права собственности различных субъектов гражданских прав
      • Право собственности юридических лиц
      • Право государственной и муниципальной собственности
    • Право общей собственности
    • Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Сервитуты
    • Защита права собственности и иных вещных прав
    • Право собственности и другие вещные права на землю
    • Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
  • Раздел IV Право интеллектуальной собственности
  • Право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
    • Общие положения об интеллектуальных правах и интеллектуальной собственности
      • Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
      • Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав
      • Авторское право
      • Понятие и содержание прав, смежных с авторскими (смежные права)
      • Патентное право
      • Право на селекционное достижение
      • Право на топологии интегральных микросхем
      • Право на секрет производства (ноу-хау)
      • Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
      • Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии
  • Раздел V Обязательственное право. Общие положения
  • Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств
    • Понятие и основания возникновения обязательств
    • Стороны в обязательстве
    • Виды обязательств
    • Понятие и принципы исполнения обязательств
    • Надлежащее исполнение обязательств
  • Обеспечение исполнения обязательств
    • Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств
    • Неустойка
    • Залог
    • Удержание
    • Поручительство
    • Банковская гарантия
    • Задаток
  • Перемена лиц в обязательстве
    • Переход прав кредитора к другому лицу
    • Перевод долга
  • Ответственность за нарушение обязательств
    • Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности
    • Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств
    • Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности
    • Размер гражданско-правовой ответственности
  • Прекращение обязательств
    • Понятие и основания прекращения обязательств
    • Способы прекращения обязательств
  • Общие положения о договоре
    • Понятие и значение договора
    • Содержание и форма договора
    • Классификация договоров
    • Заключение договора
    • Изменение и расторжение договора
  • Отдельные виды обязательств
  • Купля-продажа. Мена
    • Общие положения о договоре купли-продажи
    • Права и обязанности сторон
    • Исполнение договора купли-продажи и ответственность сторон за его неисполнение
    • Розничная купля-продажа
    • Поставка товаров
    • Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд
    • Контрактация
    • Энергоснабжение
    • Продажа недвижимости
    • Продажа предприятия
    • Мена
  • Дарение
  • Рента и пожизненное содержание с иждивением
    • Общие положения о ренте
    • Виды ренты
  • Передача имущества во временное пользование
    • Общие положения об аренде
    • Отдельные виды аренды и аренда отдельных видов имущества
    • Наем жилого помещения
    • Безвозмездное пользование
  • Подряд
    • Общие положения о подряде
    • Виды договора подряда
  • Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
  • Возмездное оказание услуг
  • Перевозка и транспортная экспедиция
    • Понятие и виды транспортных перевозок
    • Формы организации и виды договора перевозки груза
  • Заем и кредит
    • Понятие кредитных и расчетных правоотношений
    • Заем
    • Кредит. Товарный и коммерческий кредиты
    • Договор финансирования под уступку денежного требования
  • Договоры банковского вклада и банковского счета
    • Договор банковского вклада
    • Договор банковского счета
  • Расчетные обязательства
    • Общие положения о расчетах
    • Расчеты платежными поручениями
    • Расчеты по аккредитиву
    • Расчеты по инкассо
    • Расчеты чеками. Вексель
    • Хранение на товарном складе
    • Специальные виды хранения
  • Страхование
    • Общие положения о страховании
    • Договор страхования
    • Виды и формы страхования
  • Поручение. Действие в чужом интересе
    • Поручение
    • Действие в чужом интересе без поручения
  • Комиссия. Агентирование
    • Договор комиссии
    • Агентский договор
  • Доверительное управление имуществом
  • Коммерческая концессия
  • Простое товарищество
  • Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Игры и пари
    • Публичное обещание награды
    • Публичный конкурс
    • Игры и пари
  • Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
    • Общие положения о возмещении вреда. Отдельные виды ответственности
    • Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, или вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда
  • Обязательства вследствие неосновательного обогащения
  • Раздел VII Наследственное право
  • Наследственное право
    • Общие положения о наследстве
    • Наследование по завещанию
    • Наследование по закону
    • Приобретение наследства
    • Наследование отдельных видов имущества
  • Раздел VIII Международное частное право
  • Международное частное право
    • Понятие, источники и нормы международного частного права
    • Правовое положение физических лиц в международном частном праве
    • Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
    • Общие начала применения права
    • Право собственности
    • Внешнеэкономические сделки
    • Рассмотрение споров в арбитраже

Стороны в обязательстве

В соответствии с п. 1 ст. 308 ГК РФ в обязательственном правоотношении в качестве одной из сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

В современном гражданском обороте обязательства настолько усложнены, что такие обязательства, в которых одно лицо было бы правомочным, а другое обязанным лицом (односторонние обязательства), очень редки. Обычно обязательства бывают двусторонними. В таких обязательствах кредитор является правомочным относительно некоторых прав, но обязанным перед должником относительно своих встречных обязательств. Должник правомочен требовать исполнения некоторых обязательств от кредитора, а также обязан выполнить перед кредитором обязательства.

По общему правилу (п. 1 ст. 308 ГК РФ), обязательства относительно третьих лиц обычно не возникают. Однако в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, обязательство все же может создавать для третьих лиц права относительно одной или обеих сторон указанного обязательства. Так, по договору перевозки грузов между грузоотправителем и перевозчиком право получения груза может передаваться третьему лицу. Но эти правоотношения могут порождать и обязанности третьего лица - грузополучателя (например, произвести необходимые доплаты за перевозку в соответствии с изменившимися тарифами).

Согласно п. 1 ст. 308 ГК РФ на стороне должника и (или) кредитора могут участвовать одновременно и несколько лиц. В связи с этим выделяется понятие множественности лиц на стороне должника либо на стороне кредитора. Нужно иметь в виду, что множество должников или множество кредиторов на каждой стороне действует своей единой волей как одно лицо. Если в обязательстве участвует много лиц, каждое из которых действует своей волей и в своем интересе, обладает признаками самостоятельного кредитора или должника, то в этом случае можно говорить о многостороннем обязательстве.

Права и обязанности между множественными кредиторами или должниками распределяются по долям или солидарно. Поэтому, когда соответствующий вид обязательств не определен, действует презумпция долевого характера обязательства. И в этих обязательствах каждый должен исполнить обязательство в равной доле, если из закона или из обязательства не вытекает иное (ст. 321 ГК РФ). Солидарность обязательства определяется только законом, договором или существом обязательства, например, при неделимости предмета обязательства (ст. 322 ГК РФ).

Объекты обязательственных правоотношений при этом привязываются к кредиторам через посредников, должников, на которых лежит обязанность совершения соответствующих действий, которые направлены на удовлетворение различных потребностей кредитора. В обязательстве кредитор непосредственно воздействует на личность должника, а не на имущество и иные блага. Поэтому объектами обязательств являются действия должника по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, уплате денег и др. Например, при наличии обязательства по передаче имущества должник обязуется совершить действия, обеспечивающие передачу этих вещей (изготовить лично, перекупить у других лиц), а также передать эту вещь кредитору. Поэтому в таких обязательствах объектами являются как действия должника, так и соответствующие вещи, отчуждаемые права и др.

Очевидно, что содержание обязательственного отношения включает в себя систему взаимных прав и обязанностей кредитора, должника и третьих лиц.

В связи с этим их права и обязанности могут быть односторонними в односторонних обязательствах (например, при займе); взаимными (корреспондирующими) в двусторонних и многосторонних обязательствах; кредиторскими обязанностями, направленными на содействие должнику в исполнении им своих обязанностей (например, обязанности кредитора своевременно и в надлежащем месте принять исполнение и др.); сопутствующими и симметричными.

Симметричные обязательства - это такие, например, как право покупателя получить товар, а также его право отказаться от товара; его обязанность получить товар и обязанность отказаться от товара, которые могут возникать в одном правоотношении при различных обстоятельствах его осуществления. Такая разноплановая множественность прав и обязанностей в одном отношении по поводу одного условия может быть и у кредитора, и у должника.

В связи с анализом множественности сторон в обязательстве в литературе по гражданскому праву, в частности, выделяют и рассматривают активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве.

В условиях активной множественности со стороны кредитора действует несколько лиц при одном должнике. При этом сама активная множественность требует, чтобы в этом случае несколько субъектов гражданского права были вправе требовать от должника совершения действий, предусмотренных обязательствами (обязательством).

Если множественность лиц действует на стороне должника, а на стороне кредитора действует только одно лицо, - это пассивная множественность. Кредитор в этом случае имеет право требовать исполнения от всех должников, участвующих в обязательстве.

Если же в обязательстве одновременно участвуют несколько должников и несколько кредиторов, то мы имеем дело со смешанной множественностью. И она возникает как при множественности участников на одной стороне обязательства, если обязательство взаимное, так и при участии нескольких кредиторов и нескольких должников в односторонних обязательствах.

Множественность лиц связана с правом для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику. В соответствии с объемом прав и обязанностей выделяют и рассматривают долевые, солидарные и субсидиарные обязательства.

Долевое обязательство предполагает, как уже говорилось, чтобы каждый из участников обладал правами и нес ответственность лишь в рамках конкретной доли. При активном долевом обязательстве (несколько кредиторов - один должник) каждый из кредиторов получает право требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей кредитору. Пассивное долевое обязательство (один кредитор - несколько должников) дает право кредитору требовать от каждого из должников исполнения только части доли, приходящейся на каждого из должников. Должник, который исполнил обязательство в своей доле, считается исполнившим обязательство. Для остальных же должников обязательство продолжает действовать до исполнения ими своих обязанностей.

Солидарное обязательство возникает в силу закона или договора, например, при неделимости предмета обязательства, при совместном причинении вреда, а также при осуществлении предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК РФ).

Это обязательство дает право любому из кредиторов требовать от должника исполнения в полном объеме. Если ни один из кредиторов не потребовал исполнения, должник имеет право произвести исполнение любому из солидарных кредиторов по своему усмотрению. Должник, который исполнил обязательство полностью перед кредитором, считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы должны обращаться для получения своей части исполнения к кредитору, принявшему исполнение от должника (ст. 326 ГК РФ).

Пассивное солидарное обязательство дает право кредитору требовать исполнения от любого из должников в полном объеме либо от всех должников вместе. Если это исполнение окажется неполным, кредитор вправе требовать недополученное с остальных должников. Обязательство считается исполненным, если оно полностью исполнено. Должник, исполнивший обязательство в какой-либо части, продолжает считаться обязанным до полного исполнения обязательства перед кредитором (ст. 323 ГК РФ).

Если какой-либо из должников полностью исполнил обязательство перед кредитором, то обязанность остальных должников перед кредитором прекращается.

В солидарных обязательствах должник не может выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях других должников с кредитором или должника с другими кредиторами, в которых данный должник не участвует (ст. 324, п. 2 ст. 326 ГК РФ).

Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной множественности. В этом случае должник исполняет обязательство только в той части, которая не исполнена основным должником. Кредитор обязан прежде всего предъявить требование об исполнении основному должнику. При недостаточности средств погашение оставшейся задолженности кредитор вправе требовать с должника. Субсидиарные обязательства возникают как из закона, так и из договора. Например, субсидиарной может быть ответственность поручителя, если это предусмотрено законом или договором (ст. 363 ГК РФ). Субсидиарный должник, исполнивший обязательство за основного должника, как правило, не имеет регрессного требования к основному должнику.

Исполнение обязательства должно быть произведено надлежащим должником надлежащему кредитору.

Перепоручение исполнения означает, что должник возложил совершение действий, которые направлены на исполнение обязательства, на третье лицо (ст. 313 ГК РФ). Третье лицо в этом случае не становится стороной в обязательстве, ибо по отношению к кредитору оно выполняет только фактические действия (передает имущество, платит деньги, выполняет работу). Должник, не выбывая из обязательства, отвечает перед кредитором за его исполнение лично. Как следствие, должник отвечает перед кредитором за действия третьего лица (ст. 403 ГК РФ).

I . Обязательством называется юридическое отношение, в котором одному лицу принадлежит право на известное действие другого определенного лица. В отличие от права вещного, в коем праву одного лица соответствует обязанность всех других лиц, из обязательства вытекает как право, так и обязанность, только для определенных лиц. Лицо управомоченное именуется кредитором, или верителем, лицо обязанное - должником.

Действие, являющееся объектом обязательства, может заключаться как в совершении, так и несовершении определенного деяния. Сообразно этому, действия разделяются на положительные и отрицательные. Кредитор получает право на действие должники; это значит, что кредитор имеет право требовать исполнения обязательства, а в случае неисполнения - обратить взыскание на имущество должника, но не в силах путем принуждения заставить должника выполнить обязательство. Кредитору принадлежит право на действие должника только в том случае, когда он имеет к тому интерес.

II Возникновение обязательственных отношений обусловливается наличностью определенных фактов. Эти факты называются основаниями обязательства.

Всю массу разнородных фактов, влекущих за собою возникновение обязательства, можно разбить на две группы: факты, происходящие по воле человека, и факты, где воля человека не принимает участия. Благодаря такому разделению, обязательственные отношения, в свою очередь, делятся на два вида: обязательства, возникающие из актов воли, и обязательства, возникающие независимо от актов воли. Система обязательств при таком делении будет носить такой вид:

1) а) обязательства, вытекающие из актов воли; сюда относятся, главным образом, договор, под коим понимается соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение какого-либо юридического отношения, и б) одностороннее обещание;

2) .обязательства, возникающие помимо актов воли; сюда относятся обязательства: а) возникающие из правонарушений и б) из незаконного обогащения, под коим понимается обогащение одного лица на счет другого без достаточного правооснования.

III . Переходя к исследованию характерных особенностей современного договора, как наиболее распространенного основания обязательственных отношений, нельзя не отметить, как необходимый элемент каждого договора, свободную волю договаривающихся сторон, так называемый принцип свободы договора. Согласно этому принципу предоставляется воле лиц заключать или не заключать договор. Никто не может быть принужден к заключению договора. Однако эта свобода договора находит в современном праве естественное ограничение. Современное право знает случаи так называемого принуждения к заключению договоров. Такие случаи бывают, когда с согласия государства основано известное учреждение для удовлетворения определенных интересов публики. Сюда относятся учреждения, имеющие своею целью перевозку, освещение, прием на хранение товаров в товарных складах, страхование, театральные и концертные предприятия и т. п. Все эти учреждения обязаны вступать в договоры с каждым желающим, не имеют права оказывать кому-либо преимущество и должны удовлетворять потребности публики, пока у них достаточно средств.

Свобода договора терпит в современном праве ограничения еще при так называемом тарифном договоре, под коим разумеется договор между работодателем и рабочими, устанавливающий однообразные правила вознаграждения и условий труда. В силу этого договора работодатель не в праве заключить отдельный договор с рабочим вне рамок тарифного договора, а рабочие не в праве вступать с предпринимателем в договоры, не соответствующие условиям тарифного соглашения. Благодаря этому обстоятельству, отношения между работодателем и рабочими делаются более планомерными и спокойными; рабочие гарантированы от произвольных расценок труда; предприниматель - от возникновения стачек.

Характерным для современного. гражданского права является постепенное проникновение в него этических начал. Не только, признаются недействителъными сделки, противоречащие закону, но и считаются недопустимыми сделки, противные добрым нравам. Задачей современного права является не только защита сильных, но и слабых. Так ростовщичество карается недействительностью сделки (независимо от уголовных по следствий); устанавливается правило о недопущении договора личного найма далее 5 лет, дабы не повлечь за собою закрепощения служащего; учреждается целый ряд постановлений в области найма услуг, преимущественно для рабочих, имеющий своею целью ограничение свободы договора и защиту слабой стороны в этом договоре.

IV . Современное обязателъство характеризуется подвижностью. В прежнее время (в римском праве), если лицо верителя или должника менялось, то само обязательство переставало быть тем же самым и становилосъ новым. Обязательство, таким образом, было строго закреплено за определенными лицами. В новом праве эта суровость римского права подверглась значительному смягчению. Перемена лиц в составе обязательства не приводит к изменению самого обязательства. Лица изменяются, обязательство остается прежним. В этом смысле и говорят, что оно отличается свойством подвижности. Современное право знает такие формы обязательств, которые прежнему праву (римскому) были совершенно неизвестны. Сюда относятся, например, бумаги на предъявителя, вещное право на которые дает и право требования того, что составляет их содержание. Таким образом всякий держатель этих бумаг приобретает право требовать от лица обязанного выполнения обязательства. Таковы акции на предъявителя, государственные выигрышные билеты и т. п.

V . В непосредственной связи с подвижностью обязательства стоит другой принцип современного права - реальное исполнение. В римском праве и у нас раньше взыскание обращалось на личность должника. Веритель притязал на действия должника, а не на определенный объект из его имущества. В новое время вместо обращения взыскания на личность должника, веритель стал обращать взыскание на отдельные ценности из состава имущественной массы. Благодаря этому облегчилось положение как верителя, так и должника. Веритель быстро получал необходимое имущественное возмещение обязательственного действия, а должник освобождался от тяжелых последствий личной зависимости. Такого рода замена обращения взыскания на личность должника обращением взыскания на отдельные ценности из его имущества способствовала, с своей стороны, подвижности обязательства и сближаясь с вещными притязаниями, содействовала легкой смене лиц в обязательстве.

VI . Характерным свойством обязательственного отношения является известнюсть должника. Благодаря этому обстоя тельству, обязательство весьма близко стоит к иску. В некоторых случаях обязательство является даже способным к непосредственному осуществлению. В современном праве к таким обязательствам приближается вексель, давший своему владельцу сократить до возможного предела возражения должника. Такая тесная связь обязательства с иском позволяет считать характерным свойством обязательства - сам иск. В прежнее время (в римском праве) эта связь была настолько тесной, что целый ряд обязательств имел самостоятелъные иски, с особыми названиями. В современном праве такая индивидуализация исков, вытекающих из обязательственных отношений, исчезла, и иски специальных названий не имеют. Было бы, однако, неверным, если бы мы признали категорически, что всякое обязательство должно непременно иметь иск. Существуют обязательства, правда, не имеющие широкого распространения, так называемые натуральные, которые не защищены иском. Юридическое значение этих обязательств заключается в том, что управомоченный по такому обязательству не имеет права требовать выполнения обязательства исковым путем, но в то же время, если по каким-либо обстоятельствам произойдет уплата по обязательству, то должник не имеет права требовать возвращения уплаченного.

VII . Существование наряду с гражданским правом права торгового вызывает разделение обязательств на обязательства цивильные и торговые. Основания к такому разделению весьма существенны. «Спекуляция, стремление к наживе, и притом не помощью отдельных случайных действий, но в виде организованного промысла», говорит Каминка в своей книге «Очерки торгового права», «составляет движущий нерв всего торгового оборота... Поэтому быстрота его, как условие наиболее производительной затраты сил, является существенной его принадлежностю и вместе с этой быстротой необходимость твердости и определенности этого оборота. Слово должно быть словом. Сделки совершаются людьми, которые должны уметь стоять настраже своих интересов, в отличие от многочисленных отношений в области остального гражданского оборота. И отсюда две особенности торгового оборота. С одной стороны, крайнее доверие. А рядом с этим в известных областях необыкновенно строгий формализм - вспомним вексель». В торговом праве вместо понятия юридического отношения выступает основным понятием - торговое предприятие. В гра жданском праве преобладают отдельные субъекты, в торговом - социальные организации. В этом смысле «право торговое социально, гражданское - индивидуально»! Такая резкая разница в своих основных задачах между правом гражданским и торговым заставляет признать в принципе разделение обязательств на торговые и цивильные безусловно необходимым.

Существуют два критерия для определения различия между сделками торговыми и неторговыми - субъективный и объективный. Согласно первому, сделка признается торговой, когда она совершена купцом, т.е. лицом, ведущим торговлю в виде промысла. Согласно второму, - сделка заранее, независимо от лица ее совершающего, по своему содержанию почитается торговой. В настоящее время оба эти критерия обыкновенно применяются совместно. Наше законодательство, не отличающееся особою ясностью в этом вопросе, придерживается как объективной, так и субъективной теории. Устав торговый дает перечисление целого ряда сделок, которые почитаются торговыми. Однако наша практика признала также торговыми всякие действия, направленные к содействию торговле, так называемые торговые действия по приращению. Наша практика признала, кроме того, торговыми такие действия, которые сами по себе не являются торговыми, как в законе не указанные, но которые становятся таковыми, если совершаются в виде постоянного занятия. Таким образом отличие торговой сделки от неторговой заключается в том, что торговую сделку совершает тот, кто совершает подобные сделки в массе. Этот массовый признак является наиболее характерным для установления границы между сделками цивильными и торговыми.

Возникает вопрос, для признания сделки торговой необходимо ли, чтобы она носила торговый характер для обоих контрагентов или достаточно, чтобы она имела торговый характер только для одного из них? Наше законодательство не занимает устойчивой позиции в этом вопросе. Бывший четвертый, теперь судебный департамент Правительствующего Сената, признает сделку торговой и в том случае, когда правоотношения являются торговыми только для одной стороны. Гражданский кассационный департамент Правительствующего Сената требует для признания сделки торговою наличность торгового характера для обеих сторон.

VIII . Состояние, вызванное обязательством, должно тем или иным порядком прекратиться. Обычным путем прекра щения обязательства является удовлетворение. Удовлетворение это может быть обыкновенно произведено и не должником, а каким-нибудь третьим лицом, лишь бы это удовлетворение было совершено третьим лицом с целью прекращения обязательства. Поэтому нет удовлетворения, когда третье лицо платит известную сумму с намерением одарить кредитора.

По общему правилу, замена удовлетворения одним действием вместо другого, без согласия верителя, не может прекратить обязательства. В некоторых случаях такая замена признается даже противозаконной. Сюда относится так называемая система расплаты натурой. Существует правило, что работодатель может расплачиваться только деньгами; поэтому всякое соглашение, противное этому правилу, не может иметь места.

Обязательство прекращается также в силу невозможности исполнения. Эта невозможность исполнения бывает двух видов: 1) первоначальная, существовавшая при возникновении обязательства, 2) последующая, наступившая после этого момента.

Невозможность исполнения может быть также 1) субъективной, когда исполнение возможно вообще, но невозможно для данного лица, 2) объективной, когда исполнение невозможно для каждого человека.

Обязательство может прекратиться путем зачета. Для зачета необходимо, чтобы кредитор имел требование против должника, а должник - против кредитора, и чтобы оба требования были направлены на заменимые вещи одного и того же рода.

Обязательство прекращается также путем слияния; это бывает в том случае, когда должник приобретает право требования по обязательству против себя самого. Так бывает в случае приобретения обязательства по наследованию.

Обязательство прекращается давностью.

По общему правилу русского законодательства, обязательство прекращается, если веритель, в течение 10 лет с момомента возникновения права требования, не требовал исполнения. Впрочем, кроме общей 10-летней давности существуют и другие, более короткие сроки для прекращения обязательств.

Смерть обыкновенно не прекращает обязательства. Прекращение обязательства в силу смерти бывает толъко в тех обязательствах, которые тесно связаны с личностью верителя или должника.

IX . Обязательство, предоставляя верителю право требовать исполнения действия, не дает права принуждать к исполнению этого действия. Поэтому могут явиться такие случаи, когда обязательство может остаться неисполненным. В целях обезопасить себя от возможного неисполнения, верители стараются обеспечить себя заранее или привлечением других лиц, имущество которых также бы отвечало за, долги должника, или выделением из всего имущества должника известной части, которая шла бы на удовлетворение данного обязательства, с устранением прочих кредиторов.

Такими средствами обеспечения являются: а) задаток, b ) неустойка, с) поручительство, d ) залог.

1) под задатком разумеется, совершаемая при заключении договора, уплата части денежной суммы, следуемой от одного лица другому за исполнение известного действия, Значение задатка заключается в том, что при неисполнении действия, вытекающего из обязательства, лицо, давшее задаток, теряет его, а получившее задаток, если не исполнит возложенной на него обязанности, должно его возвратить, - в некоторых случаях, прямо указанных в законе, в двойном размере.

2) Под неустойкой понимается присоединенное к главному обязательству дополнительное условие о платеже должником известной суммы, в случае неисправности в исполнении. Платеж неустойки по русскому законодательству не освобождает, однако, должника от обязанности удовлетворить взыскание по неисполнению самого договора.

3) Поручительство есть присоединенное к главному обязательству, дополнительное условие об исполнении его посторонним лицом, именуемым поручителем, в случае неисполнения должника. Поручительство по русскому закону бывает простое и срочное. Различие между ними заключается в том, что по первому поручитель обязывается платить только в случае признания несостоятельности должника, по второму же поручитель обязуется платить тотчас после обнаружения неисправности должника. Впрочем, эта ответственность поручителя при срочном поручительстве наступает только тогда, когда обязательство в месячный срок со времени срока обязательства будет представлено ко взысканию.

4) Залог устанавливает для залогодержателя особое право, именуемое залоговым, под коим понимается право, принадлежащее на чужую вещь верителю в обеспечение его права требования по обязательству и состоящее в возможности преиму щественного удовлетворения из ценности вещи. Право это является вещным правом, ибо имея своим объектом вещь, всюду следует за ней, хотя бы право собственности на нее перешло от одного лица к другому. Форма залога зависит от того, является ли объектом его движимость или недвижимост. Залог недвижимости совершается непременно крепостным порядком, т.е. акт, совершенный у младшего нотариуса, именуемый закладной крепостью, должен быть утвержден старшим нотариусом. Залог движимости, называемый закладом, совершается или нотариальным или домашним порядком, но во всяком случае в письменной форме.

X . Согласно принятому нами выше делению обязательств на обязательства, возникающие из воли и возникающие помимо воли, отдельные виды обязательств распределяются в пределах этих основных групп.

А) Как отмечалось свревременно, среди обязательств, возникающих от воли, преобладающее значение имеет договор. Среди разнообразных и многочисленных форм договорных отношений наиболее характерными и важными в народно-хозяйственной жизни, являются следующие договоры:

1) Купля - продажа, под коей понимается договор, в силу которого одно лицо обязывается передать другому лицу вещь в собственность, а это последнее уплатить ему известную сумму денег. Целью этого договора является перенесение права собственности от продавца к покупщику; здесь; требуется не только предоставление пользования вещью, но возможность полного распоряжения. Форма совершения купли-продажи зависит от того, является ли отчуждаемое имущество движимым или недвижимым. Для продажи движимости закон не устанавливает никаких обязательных форм, и потому продажа может быть произведена и словесно. По отношению к недвижимости закон предписывает форму, отсутствие коей делает договор недействительным. Согласно закону договор купли-продажи недвижимости совершается у младшего нотариуса в форме купчей крепости; однако право собственности на покупщика переходит только с момента утверждения купчей крепости старшим нотариусом. Таким образом договор купли-продажи проходит две самостоятельные стадии: совершение договора у младшего нотариуса в виде купчей крепости и утверждение купчей крепости старшим нотариусом.

2) Запродажа есть договор, в силу которого стороны обязываются заключить в известный срок договор купли-продажи относительно определенного предмета и по определенной цене. От купли-продажи запродажа отличается тем, что по договору купли-продажи вещь немедленно переходит в собственность покупщика, а по договору запродажи право собственности сохраняется за продавцом.

3) В близкой связи с куплей-продажей и запродажей стоит договор поставки, под коим разумеется договор, в силу которого одно лицо обязывается передать к известному сроку вещи определенного рода и в определенном количестве, а другое лицо обязывается заплатить за то известную сумму денег. Отличие этого договора от купли-продажи заключается в том, что при купле-продаже продавец должен иметь в момент совершения договора право собственности на отчуждаемую вещь, а при поставке он может не быть собственником в момент совершения договора. От запродажи договор поставки отличается тем, что при запродаже вещь должна быть точно определена, тогда как при поставке вещь определяется только в роде. Письменная форма обязательна.

4) Родственным с куплей-продажей договором является мена, под коей разумеется договор, в силу которого обе стороны обязуются взаимно передать друг другу определенные вещи в собственность. Отличие от купли-продажи только в том, что место денег занимают вещи. Допуская без всяких ограничений мену движимых вещей, закон устанавливает запрещение к мене недвижимостями, за исключением некоторых случаев.

5) Весьма распространенным видом договора является заем, под которым понимается договор, в силу которого одно лицо обязывается возвратить взятые у другого в собственность заменимые вещи в том же количестве и того же качества (чаще всего денежную сумму). Договор займа всегда должен быть заключен в письменной форме.

6) Видимое сходство с договором займа имеет ссуда. Однако, при внимательном рассмотрении, это сходство представляется ни на чем не основанным. Под ссудой понимается договор, в силу которого одна сторона уступает другой безмездно временное пользование своими вещами. При займе вещь переходит в собственность и является вещью заменимой, при ссуде право собственности остается за кредитором, и предметом ссуды должна быть только незаменимая вещь.

7) Вознаграждение за предоставленное пользование вещью превращает договор ссуды в имущественный наем, под. коим разумеется договор, в силу которого,одна сторона за известное вознаграждение предоставляет другой временное пользование своею вещью. Не устанавливая срока найма для движимости, закон устанавливает срок найма для недвижимости, по новому Высочайше утвержденному закону, до 36 лет. Наем движимых вещей обыкновенно совершается словесно. Для недвижимых - по общему правилу требуется письменная форма; Исключение представляет наем городских строений и земельных участков в городе. Причем по новому закону словесная форма возможна только в случае найма на срок до 3 лет на всякую сумму и от 3 до 12 лет на сумму до 300 р.; на сроки же от 3 до 12 лет на сумму свыше 300 р., а также на сроки свыше 12 лет на всякую сумму договора должны быть совершаемы в письме.

8) Под именем личного найма разумеется договор, в силу которого одно лицо за вознаграждение получает право временно пользоваться трудом другого лица. В виде общего правила письменная форма договора личного найма не требуется. В некоторых, указанных в законе, случаях, как, например, при найме приказчика, письменная форма необходима. Срок личного найма не может превышать 5 лет. Особенностью договора личного найма является необходимость, при заключении женою этого договора, согласия мужа.

Заключенный без согласия мужа договор может быть прекращен в любой момент.

9) Весьма распространенным в современном обществе является договор доверенности, в силу которого одно лицо обязывается совершать юридические сделки от имени и за счет другого лица, его уполномочившего. Отличие договора доверенности от личного найма заключается в том, что в личном иайме услуги направлены на фактическую деятельность, а в договоре доверенности - на совершение юридических сделок. Форма договора доверенности обыкновенно бывает письменной. Иногда бывает и устной.

10) Под именем поклажи закон разумеет договор, в силу которого одно лицо обязывается к хранению движимой вещи, данной ему для этого другим лицом. Договор поклажи совершается в письменной форме, и акт, выражающий договор поклажи, называется сохранной распиской.

11) Весьма распространенным видом договора является договор товарищества. Под этим договором разумеется договор, в силу которого несколько лиц взаимно обязываются участвовать своими личными или имущественными средствами в совместном ведении дела, направленного к извлечению прибыли.

По русскому праву товарищества разделяются на а) полное, b ) на вере, с) акционерное. При полном товариществе, отдельные товарищи отвечают за сделки товарищества всем своим имуществом; в товариществе на вере одни товарищи отвечают всем своим имуществом, а другие только своим вкладом; наконец в акционерном товариществе все товарищи отвечают толъко своим вкладом. Согласно сенатской практике для всех видов товариществ необходима письменная форма. Причем для товариществ торговых на этот счет существуют специальные узаконения.

Помимо приведенных видов договоров, существует целый ряд других договоров, менее распространенных.

Б) В качестве обязательств, вытекающих из одностороннего обещания, надо признать дарение, как выраженную односторонне волю, направленную на увеличение имущества одаряемого с соответственным уменьшением имущества дарителя. Сюда же относится вексель.

В) Первым видом обязательств, не вытекающих из актов воли, являются обязательства из гражданских правонарушений (см. ниже, ст. 11).

Г) Вторым видом обязательствъ, возникающих помимо актов воли, являются обязательства из незаконного обогащения, под коим понимается обогащение одного лица в ущерб другому без достаточного юридического основания, что порождает обязанность возвращения полученной ценности. Сюда относится случай платежа мнимого долга, ведение чужих дел без поручения и др.

Развод